还没等二审正式开庭,法学圈就已经炸开锅了。
一众业内学者直接扒出审理法官曾经发表的学术论文,提前盯着这场官司的核心走向。
看得出来,两边都憋着一口气,就要在法庭上掰扯明白一件大事:流传千百年的传统纹样,到底能不能被一家企业单独注册商标独占?
很多普通人看完一头雾水,觉得这不就是两家商家的商业扯皮吗?可只要深挖一层就能发现,整件事的矛盾根源,压根不在一审程序有没有问题。
案子一审落槌,判赔1030万。这数字一出,好多人第一反应是:喝杯奶茶的功夫,咋就赔出去一千多万?茉莉奶白那边马上就说了要上诉。可朋友圈里的律师们,大部分都不看好翻盘的可能。
这事儿明面上是商标打架,往里深挖一步,其实是一个老祖宗留下的公共图案,被国际大牌用商业规则锁进了保险箱。1986年人家就在国内注册了,专用权一路续到2036年,加上几十年的品牌经营,跨类保护是写在法律条文里的。一审法官判得没毛病。
可道理是死的,人心是活的。网友们翻出唐代琵琶上的宝相花,跟LV老花图案放一块儿比对。北京服装学院的专家也说了,这两个图案往上倒,根儿都在咱们老祖宗的柿蒂纹上。大伙儿心里憋屈就憋屈在这儿——自家门口长了千年的花,别人圈起来收过路费,我们还得乖乖掏钱。
这就是制度上的真空地带。法律要的是“显著性”,一个符号能跟特定商家挂钩才有价值。传统纹样人人可用,反而没了“显著性”。可一旦外国企业把它改造一下,砸钱做成驰名商标,这“显著性”就后天养成了,一转身就把后来者挡在门外。贵州法院判过一个布依族纹样案,也是认定那是公共文化资源,不能让人圈走。判得对,但挡得住自家人内斗,防不住外人用商标来“圈地”。
有的律师分析得直白,茉莉奶白上诉的突破口,只能是咬死“消费者不会混淆”这一点。但这很难。它自己申请同款图案商标被驳回后,还是铺了两千家门店大规模使用。这种操作,在法律上会被直接推定为有“搭便车”的故意。二审能少赔点就算不错了。
与其光顾着骂街,不如看看人家是怎么补窟窿的。云南楚雄的彝绣产业,成立了行业协会,注册了“楚雄彝绣”集体商标,又把上万个创新纹样做了版权登记,建起数字化纹样库。2024年整个产业产值做到11.3亿,还登上了巴黎时装周。这套打法——把公共资源用集体商标管起来,把创新成果用版权护起来——比单纯抱怨管用得多。
长远看,有专家建议建立官方传统纹样数据库,让审查员知道哪些是公有领域的“公财”,不能轻易让人圈走。对外经贸大学的卢海君教授说得实在:不能要求法律搞国籍歧视,这个口子一开,将来中国品牌出海也得挨人家同样的板子。关键还是得把自己的功课做扎实。
老祖宗留下的东西,得靠现代商业规则去激活和守卫。这一堂课代价昂贵,但也逼着我们从情绪化的争议里抬起头,认真想想怎么让千年纹样在当代商业世界里活下去,而且是名正言顺地活下去。
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